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채권자대위권행사시 채무자의 처분권 제한을 중심으로
Ⅰ. 주요 판시 사항 [1] 채권자대위소송에서 채무자가 대위사실을 통지받았거나 알고 있는 경우 그 피보전 권리의 처분으로써 채권자에게 대항할 수 없다 [2] 甲이 乙로부터 매수한 부동산을 다시 甲으로부터 매수한 丙이 채무자인 甲, 乙에 대하여 순차 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하여 그중 乙에 대한 채권자대위소송이 상고심에 계속중 甲이 乙의 매매잔대금 지급최고에 응하지 아니하여 乙로 하여금 매매계약을 해제할 수 있도록 한 경우, 이는 채무자인 甲이 丙에 대한 소유권이전등기청구권을 처분하는 것에 해당하여 甲과 乙은 丙에게 그 계약해제로써 대항할 수 없다 Ⅱ. 사건의 개요 및 진행 과정 1. 1차 판결요지(대법원 93.4.27. 선고 92다44350 판결과 관련하여) (1) 민법 제405조에 의하면 채권자가 채권자대위권에 기하여 채무자의 권리를 행사하고 그 사실을 채무자에게 통지한 경우에는 채무자가 그 권리를 처분하여도 이로써 채권자에게 대항하지 못한다고 규정되어 있는데, 이 경우 채권자가 채무자에게 그 사실을 통지하지 아니하였더라도 채무자가 자기의 채권이 채권자에 의하여 대위행사되고 있는 사실을 알고 있었다면 그 처분을 가지고 채권자에게 대항할 수 없다. (2) 매도인인 제3채무자가 매매계약을 해제하려고 원상회복의 방법으로 지급받은 매매대금을 공탁한 데 대하여, 매수인인 채무자가 아무런 이의 없이 공탁의 취지에 따라 공탁금을 수령함으로써 계약당사자 사이의 합의에 의하여 매매계약이 해제되는 효과를 발생하게 하는 것은 채권자가 채무자를 대위하여 행사하고 있는 채무자의 제3채무자에 대한 매매계약에 따른 소유권이전등기청구권을 처분하는 것에 해당하므로 채권자대위소송의 소장 부본이 채무자에게 송달된 이후 채무자가 제3채무자가 공탁한 매매대금을 이의 없이 수령함으로써 매매계약이 해제되는 효과를 발생하도록 승인하였다고 하더라도 이로써 채권자에게는 대항할 수 없다. 2. 2차 판결요지(대법원 1994.11.25. 선고 94다12234 판결) (1) 각서의 내용이 갑이 소정기일까지는 틀림없이 잔존채무를 이행할 것을 약속하며 만일 그때까지 이를 이행하지 못할 때에는 을측에서 매매계약을 해제하여도 이의 없다는 것에 불과하다면, 갑이 기한을 다시 해태하면 그 이후에는 을측에서 새로운 이행의 제공 없이 매매계약을 해제할 수 있는 권리를 부여한다는 내용이 포함되어 있는 것은 아니다. (2) 일반적으로 권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리는 남용하지 못하는 것이므로, 해제권을 갖는 자가 상당한 기간이 경과하도록 이를 행사하지 아니하여 상대방으로서도 이제는 그 권리가 행사되지 아니할 것이라고 신뢰할 만한 정당한 사유를 갖기에 이르러 그 후 새삼스럽게 이를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실효의 원칙에 따라 그 해제권의 행사가 허용되지 않는다. (3) 해제의 의사표시가 있은 무렵을 기준으로 볼 때 무려 1년 4개월 가량 전에 발생한 해제권을 장기간 행사하지 아니하고 오히려 매매계약이 여전히 유효함을 전제로 잔존채무의 이행을 최고함에 따라 상대방으로서는 그 해제권이 더이상 행사되지 아니할 것으로 신뢰하였고 또 매매계약상의 매매대금 자체는 거의 전부가 지급된 점 등에 비추어 보면 그와 같이 신뢰한 데에는 정당한 사유도 있었다고 봄이 상당하다면, 그 후 새삼스럽게 그 해제권을 행사한다는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 아니한다 할 것이므로, 이제 와서 매매계약을 해제하기 위하여는 다시 이행제공을 하면서 최고를 할 필요가 있다고 한 사례. 3. 3차판결요지(광주고등법원 95나527호,대법원1998.10.13.선고) (1) 위 두 번째 파기 환송 사건에 대하여 광주고등법원은 1997.5.22. 경 “매도인은 매수인으로부터 일정금원을 지급받음과 동시에 이 사건 부동산에 관하여 1987.8.8. 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행하라”라고 하여 채권자(전득자)의 승소판결을 하였고, (2) 3번째 상고하였으나 대법원은 두 번째 판결요지와 같은 취지로 상고를 기각하였다. 4. 4차 진행과정(본 판결, 대법원 2003년1월10일 선고 2000다27343 판결) (1) 매도인은 등기이전서류를 변호사 사무실에 맡기고 매수인에게 잔대금청구의 이행을 촉구하면서 일정기한내에 동시이행하지 않으면 별도의 해제통지없이 계약을 해제하겠다는 의사를 통지하였으나 매수인은 위 통지서를 받고도 최고된 기간이 지나도록 매도인에게 위 잔존채무금을 지급하지 않자 매도인이 이 사건 매매계약을 해제한다는 내용의 통고서를 보내어 매수인에게 도달하였다. (2) 매도인(원고,제3채무자)이 피고(대위채권자)에게는 이행제공의 사실을 통지하지 않은 채 매수인(채무자)에게만 소유권이전등기를 위하여 필요한 서류의 이행을 제공한 다음, 그의 채무불이행을 이유로 위 매매계약을 해제하였다고 주장하는 것은 신의칙에 반하는 것이어서 피고에 대한 관계에 있어서는 그 효력이 없다. (3) 채권자가 채권자대위권에 기하여 채무자의 권리를 행사하고 있는 경우에, 그 사실을 채무자에게 통지하였거나 채무자가 그 사실을 알고 있었던 때에는, 채무자가 그 권리를 처분하여도 이로써 채권자에게 대항하지 못하는 것인바(대법원 1993. 4. 27. 선고 92다44350 판결 등 참조), 이를 원고가 피고의 채권자대위권 행사에 의한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 종전 소송의 재파기환송 후 그 청구를 인용한 항소심판결에 대하여 상고를 제기하여 그 사건이 상고심에 계속되어 있던 중에, 채무자인 매수인에게 반대의무의 이행을 최고하였으나 매수인(채무자)이 아무런 조치를 취하지 아니하여 매도인(제3채무자)이 매수인의 채무불이행을 이유로 매매계약을 해제할 수 있도록 한 것 역시 채무자(매수인)의 채권자인 원고에 대한 소유권이전등기청구권을 처분하는 것에 해당한다고 할 것이므로 대위채권자인 피고에게 대항할 수 없고, 그 결과 제3채무자인 원고 또한, 그 계약해제로써 피고에게 대항할 수 없다고 할 것이다. Ⅲ. 처분권 제한과 관련된 사항 검토 1. 처분금지가처분과 관련된 효력의 범위에 대한 검토 가. 처분금지가처분의 효력이 미치는 인적 범위와 관련하여, 종래에는 처분금지가처분에 위반하는 처분행위는 절대적무효설의 입장도 있었으나, 현재는 처분금지가처분에 위반하는 행위는 그 당사자 사이에서나 다른 제3자에 대한 관계에서는 완전히 유효하고 다만 가처분채권자에게 대항할 수 없을 뿐이라고 하는 상대적무효설이 통설적 입장이고 판례 또한 같다. 나. 대법원은 “부동산의 전득자(채권자)가 양수인 겸 전매인(채무자)에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 양수인을 대위하여 양도인(제3채무자)을 상대로 하여 처분금지가처분을 한 경우 그 피보전권리는 양수인의 양도인에 대한 소유권이전등기청구권일 뿐 전득자의 양수인에 대한 소유권이전등기청구권까지 포함되는 것은 아니다”라는 견해로 일관하고 있다. 따라서 채권자대위소송에 의한 소유권이전순차등기청구 소송이 진행 중일지라도 양도인은 전매인 앞으로 소유권이전등기를 경료해 줄 수 있다고 하여 채권자대위권행사 이후에도 채무자의 변제수령은 허용됨을 명백히 하였다. 위 판례에 따르게 되면 채권자대위소송 중에도 양도인은 전매자에게 소유권이전등기를 받을 수 있게 되어 가처분의 효력에 영향을 받지 않게 되기 때문에 소유권이전등기를 받은 전매자(채무자)는 전득자(채권자) 이외에 제3자에게 목적물의 소유권 이전등기를 경료하여 주어 버리면 전득자(채권자)로서는 채권자대위소송의 실익을 상실하게 되어 심히 부당하다. 2. 채권의 압류, 가압류에 대한 고찰 우리 대법원 2000.4.11.99다51685(공보2000하,1177)판결에 의하면 “소유권이전등기청구권의 가압류나 압류가 행하여지면 제3채무자로서는 채무자에게 등기이전행위를 하여서는 아니되고, 그와 같은 행위로 채권자에게 대항할 수 없다 할것이나, 가압류나 압류에 의하여 그 채권의 발생원인인 법률관계에 대한 채무자와 제3채무자의 처분까지도 구속되는 것은 아니므로 기본적계약관계인 매매계약 자체를 해제할 수 있다”고 판시하여 채권자의 압류나 가압류가 이루어진 경우에조차도 채무자와 제3채무자 사이에서의 발생원인인 법률관계(예: 부동산매매대금에 대한 채권가압류를 한 경우에 채무자(매)와 제3채무자(매수인) 사이의 매매계약)를 해제하여 부동산매매대금채권을 소멸시켜 버리게 됨으로써 채권압류 또는 가압류의 효력을 소멸시키는 것이 가능하도록 허용하고 있다. 3. 채권양도에 대한 고찰 채권의 귀속 자체가 변경되는 채권양도에 있어서도 채무자는 양도 통지의 도달시까지 양도인에게 대하여 생긴 사유로 양수인에게 대항할 수 있다.(민법 제451조제2항) 그리하여 양도통지가 있은 후 양도인이 채무자에 대한 계약상 반대채무를 불이행함으로써 채무자가 피양도채권의 발생원인이 되는 계약을 해제한 경우(예: 매도인이 매매대금채권을 양도한 경우 그 후 그가 자신의 소유권이전채무를 이행하지 않은 사이에 매수인이 매매계약을 해제한 경우)에는 채무자가 그 해제를 양수인에게 대항할 수 있게 될 것이다. 4. 합의해제와 법정해제의 구분 필요성 합의해제(해제계약)는 채무자와 제3채무자가 자발적인 의사표시를 통해 합의해제를 하는 경우에는 채권자를 해할 의사가 있는 처분행위가 됨에는 의심의 여지가 없으나, 법정해제 사유의 발생으로 인한 법정해제는 채무자의 객관적 채무불이행에 대한 제3채무자의 정당한 권리행사라고 보아야 할 것이므로 채권자대위권의 행사로 인하여 제3채무자의 정당한 권리행사(해제권의 행사)를 방해하여서는 아니될 것이다. 대법 2001.6.1.98다17930(공보2001하,1482)에 의하면 채권가압류의 처분제한효와 관련하여 “채무자와 제3채무자가 아무런 합리적 이유없이 채권의 소멸만을 목적으로 계약관계를 합의해제한다는 등의 특별한 경우”에는 합의해제에도 채권가압류의 처분 제한효가 미친다고 판시한것은 유의해서 살펴볼 필요성이 있다. 즉 앞서 살펴본 판례(대법원 2000.4.11.99다51685(공보2000하,1177) 등에 의하면 가압류 또는 압류된 채권에 대하여서도 )압류나 압류에 의하여 그 채권의발생원인인 법률관계에 대한 채무자와 제3채무자의 처분까지도구속되는 것은 아니므로 기본적계약관계인 매매계약 자체를 해제할 수 있다고 보면서도, 대법2001.6.1.98다17930(공보2001하,1482)는 채권가압류의 처분제한효를 인정하고 있음은 법정해제와 합의해제의 구별의 실익이 있음을 시사하는 듯도 하다고 하겠다. Ⅳ. 결어 민법 제405조 제2항의 권리처분 제한 규정에 의해 민법 제544조(이행지체와 해제)의 권리행사가 제한될 수는 없다고 본다. 민법제 405조 제2항의 입법취지는채무자와 제3채무자의 합의 내지는 단독적 처분 행위에 의하여 채권자의 권리침해가 되는 것을 막자는데 있다고 본다면, 제405조제2항이 전제하고 있는 처분행위는 채무자와 제3채무자가 또 다른 제3자에게 채권자대위권의 목적인 채권관계를 처분하여 버림으로써 채권자의 대위권 행위가무위로 돌아가는 것에 한정된다고 해석하여야 할 것이다. 특히 앞서 살펴본 바와 같이 ①대법 2000.4.11.99다51685판결처럼“채권의 가압류나 압류가 있어도 그 발생원인인 기본적법률관계인 매매계약을 해제할수 있다”고 하여 민법 제544조의이행지체에 따른 계약해제권을허용하고 있고, ② 채권자 대위권의 행사보다도 더 깊이 본질적인 권리귀속주체의 변경을 가져오는 권리양도에서조차도 채무자는 양도통지의 도달시까지 양도인에게 대하여 생긴 사유를 양수인에게 대항할 수 있으므로(민법 제451조 제2항), 채권자대위권을 달리 해석할 이유가 없으며, ③이러한취지가대법1991.4.12.선고90다9407 판결에서 처분금지가처분이 등기되어 있는 사건에대하여 소유권이전등기청구권의대위행사 후에도 채무자는 그 명의로 소유권이전등기를 경료하는데 아무런 지장이 없다고 판시하였다고 보여지며, ④ 또한 본 발표대상 판례에서채무자가 제3채무자에 대한 매매잔대금을 계속하여 지급을 하지않고, 채권자 역시 제3채무자에게 지급의무가 없다면 결국 채권자는 잔대금지급과 동시에 소유권을 이전하라는 동시이행 판결이 나게 될 채무자와 제3채무자사이의 중간경유등기에서의 동시이행의 조건성취가 어려워져결국 등기를 받지 못하게 되는 경우가 발생할 수 있게 될 것이며, ⑤ 뿐만 아니라 본건 사안에서와 같이 사실심 변론 종결후 변호사 사무실에 소유권이전서류를보관시켜 상대방에 대한 이행지체의 책임을 물었을 경우 그 이후에도 계속 하여 이행지체에 빠져있게 된다면 판결 확정 후에“변론이 종결된 뒤”에 생긴 사유를주장하면서 제3채무자가 채권자를 상대로“청구 이의의 소”를 제기할 수 있는 개연성도 있다고 보이며, ⑥ 무엇보다도 채권자대위권의행사와 관련된 민법 제405조 제2항은“채무자가 전항의 통지를받은 후에는 그 권리를 처분하여도 이로써 채권자에게 대항하지못한다”라고 하여 통지후 권리처분 제한의 대상자를 채무자로 제한하고 있는 것을 채무자의 상대방의 정당한 권리행사까지 제한하는 것으로 확대해석할 수는 없다는 것이다. 채무자의 상대방은채무자의 채권자의 채권자대위행사 때문에 부당하게 권리행사를제한받을 수는 없는데도 불구하고 위 판례는 채무자의 상대방의정당한 권리행사까지 불가능하다고 판시한 것은 민법 제405조 제2항의 입법취지를 초과한 부당해석이라고 하지 않을 수 없다. 그렇다면 대상판례와 같이 채권자대위권의 행사가 있는 경우제3채무자나 채무자의 해제권의행사를 불가능하게 한다는 것은민법 제405조 제2항의 해석을지나치게 자의적으로 해석한 것이 아닌가 하는 의문점이 생기기때문에 민법 제405조 제2항의입법취지가 권리관계를 제3자에게 처분함으로써 채권자의 권리를 침해하는 것을 방지하는데 그근본목적이 있는 것이라면 채무자와 제3채무자 사이의 원인채권 관계의 정상화를 도모하는 것까지 금지시킬 것은 아니라고 보아야 하므로 소유권이전등기가되어있지 않는 전매자를 상대로불안정한 부동산매매계약을 체결하는 데에서 오는 불이익은 감수하여야 한다면 대상판례에서매매계약의 이행지체로 인한 상대방의 해제까지 불허하는 판례는 변경되어야 마땅하다.
2003-07-21
임차물반환의무와 보증금채무의 견련관계
法律新聞 第1228號 法律新聞社 賃借物返還義務와 保證金債務의 牽連關係 金基洙 (漢陽大法政大교수 法學博士) ============ 12면 ============ ◇判決要旨〓原審은 원고의 本訴 請求中建物明渡請求에 對한 피고의 賃借保證金3百50萬원의 返還請求權과의 同時履行의 抗辯과 피고의 反訴請求中賃借保證金返還請求에 대하여 賃貸借契約이 終了된 경우에 賃借人의 賃借建物明渡義務는 賃貸人의 保證金返還義務에 앞선 先履行關係에 있다는 理由로 피고의 위 抗辯과 反訴請求를 배척하였으나 賃貸借契約期間이 滿了된 경우에 賃借人이 賃借目的物을 明渡할 義務와 賃貸人이 保證金中연체 借貸등 當該賃貸借에 關하여 明渡時까지 생긴 모든 債務를 淸算한 나머지를 返還할 義務는 모두 行期에 到達하고 이들 義務相互間에는 同時履行의 關係가 있다고 보는 것이 相當하고 賃貸借契約終了時 賃借目的物 明渡請求權과 保證金返還請求權과의 相互關係에 關한 法理를 誤解한 違法있다. 〈事件의 表示〉 ▲大法院77年9月28日宣告77다 二四一, 一二四二 大法院判事全 合議部判決 ▲서울高法77年5月13日宣告76 나二六一四·二六一五 ▲法律新聞 七七·一○·二四字 第一二二五號揭載 (一)事實의 槪要 1973·9·30·A는 건평47평 6홉6작에 관하여 賃借保證金 3백50만원 月借貸 5만원 賃借期間 20개월 (1975·5·31까지) 로하는 賃借契約을 B와 締結하고 이후 복茶房이라는 商號의 茶房으로 경영하고 있었다. B는 위 임대기간의 경과로 賃借目的인 建物의 明渡를 청구하였든것인데 A는 그 茶房에 施設한 內部改修費 以外有益費償還청구의 대상이되는 시설물의 비용상환청구 및 賃借保證金 3백50만원의 返還請求權과 賃借家屋明渡請求權의 同時履行의 관계를 주장 抗辯하였다. 1977·5·13 서울高法 (재판장판사 李會昌 판사 安鍾爀 판사 韓景國)은 A의 上記등 抗訴를 기각하는 이유에서 첫째점에서 同施設物中有益費償還請求의 대상이 될수있는 시설물은 原被告사이의 賃貸借契約의 約定에 따라 A가 이를 자기 비용으로 이전 또는 철거해야할 의무를 부담하고 있는 것으로 유익비상환청구를 할수없는 것이라고 기각하고 이점에서 大法院 역시 심리의 정당성을 인정하여 논지의 여지가 없다. 그런데 두째점에서 A는 다방에 관한 임대보증금 3백50만원을 지급받기전에는 B의 명도청구에 응할수없다고 항변하나 原審인 서울地法城北支院 (裁判長判事 朴鍾彰 判事 安永植 判事 鄭鎬瑛)과같이 賃借保證金의 성질을 「停止條件附返還債務를 수반하는 金錢所有權의 移轉」으로 인정하여 賃借物인 가옥명도한후에 辨濟期에 도달한 것이라고 보아야 한다는 주장에서 인정하지 않았다. 그런데 A의 위 判決에 대법원(全員合議部判決)은 다음 判示와 같이 임차목적물을 명도할 의무와 賃借保證金債務는 同時履行의 牽聯關係가 있어 A의 주장을 인정하였다. (二) 判決理由 本訴請中求建物明渡請求에 대한 賃借保保證金3백56만원의 반환청구권과의 同時이행의 抗辯과 피고의 反訴請求中 賃借보증금반환청구에 대하여 賃貸借계약이 終了된 경우에 賃借建物明渡義務는 賃貸人 保證金반환에 앞선 先履行關係에 있다는 理由로 피고의 위 抗辯과 反訴請求를 배척하였으나 賃貸借契約의 기간이 滿了된 경우에 賃借人이 賃借的物을 明渡할 義務와 賃貸人이 保證金中 연체차임등 當該賃貸借에 관하여 明渡時까지 생긴모든 債務를 請算한 나머지를 반환할 義務는 모두 이행기에 도달하고 이들 義務相互간에는 同時履行의 관계가 있다고 보는것이 상당하고 賃貸借契約終了時 賃借目的物明渡請求權과 保證金반환청구권과의 상호관계에 관한 法理를 오해한 위법이 있다고 할것이므로 이점의 上告는 理由있다. (三) 評 釋 1, 本件판결은 判示에서 지적한것처럼 賃貸借契約의 終了에 있어 賃借保證金반환채무와 賃借物반환채무의 견련을 인정하여 종래의 判例(1962·3·24선고 4294민상 939判決를 폐지하는 동시 우리 通說에 反對되는 意見의 점에서 注目하지 않을수 없다. 보증금의 意義에 관하여 전통적 立場은 不動産 특히 建物賃貸借에 있어 賃借人側에서 賃貸人에게 교부하는 金錢 기타 有價物을 의미한다고 보고 특히 保證金은 賃貸借에 기하여 생기는 賃借人의 채무를 擔保하기 위한 목적임을 지적하고 있다. 賃借人의 債務를 擔保하는 수단으로서 確保하고 賃借人이 債務不履行事例가 생긴다면 그로부터 優先辨濟를 받고자 한다고 본다. 그러나 保證金의 性質은 이러한 擔保的作用에 限定되지 아니하고 아파트 建築등과 함께 資金調達 또는 賃貸借內約束의 一部로 擴大 作用하고 있으므로 擔保的 作用의 保證金과 다른 性質을 가지는 경우도 看過할수없는 실정이다 保證金의 性質에 관하여 대체로 두가지 學說 즉 債權質說과 停止條件附返還債務를 가지는 所有權移轉說(通說)이 보다 前說에 의하면 賃貸人에게 保證金請求權을 質入한다는 것이다 保證金은 賃貸借의 要素가 아니므로 賃貸借의 新所有者에게 保證金請求權이 당연 質入된다는 것은 質權設定의 성질상 부당하여 이 立場은 支持되지 않는다. 後說에 의하면 保證金의 授受는 賃貸借終了時에 賃借人의 債務不履行이 없으면 반환을 청구할 수 있는 條件으로 金錢所有權을 賃借人에게 讓渡하는 立場이다. 그러나 이와같은 停止條件의 效力發生 時期를 어디에 두어야 할 것인가? 이 문제는 保證金 返還請求時期에 해당되는 것인데 賃貸借終了時인가 賃貸借目的物의 返還時로 할것인가의 문제가 생긴다. 賃貸借終了時로 한다면 目的物返還까지의 損害는 前者에는 確保할수 없으므로 賃貸目的物의 返還時로 할 것이 保證金의 擔保的作用에 적합하나 前者에 의하면 保證金返還請求權은 賃貸物의 返還請求權과 平行할 수 있으나 後者는 賃貸目的物의 返還이 先行되고 그후 損害까지 計算하여야 하므로 兩者는 異時的으로 存在한다. 原審再審法院의 見解는 後者에 해당된다 결과적으로 目的物의 返還時期의 문제는 保證金返還義務와 賃借物返還義務에 관하여 平行하여 성립되는가, 아니면 賃借物返還債務先行에 의한 異時 성립인가의 문제이다 보증금반환의무와 賃借物返還義務는 동시이행의 관계 여부 역시 兩 者의 의무가 平行하여 성립되는 것을 전제로 하지 않으면 논의될 餘地가 없다, 本件判示는 兩義務의 평행성립과 동시이행의 관계를 인정한 것이다.(日本民法상適說)따라서 民法 제546조의 類推適用이 가능하다. 大法院의 見解에 따르면 A와 B의 보증금반환청구권과 목적물반환청구권은 牽聯관계가 있다고 본다. (2) 民法 제536조 (同時履行抗辯權)과 제220제 (留置權)의 관계에서 이해될수 있다. 賃借人은 보증금반환청구권에 基하여 賃借目的物을 留置할수 있는 것인가에 관한 學說上 論爭이 있다. 동시이행항변권은 채권과 채권과의 견련관계인데 유치권은 채권과 목적물과의 견련관계가 문제된다. 유치권의 행사의 한계가 되는 채권과 목적물과의 견련관계는 일반채권자의 보호를 위한다는 명목에서 전통적 통설은 되도록 제한하려는 입장에 있다. 따라서 본건과 같은 경우에는 대체로 보증금반환청구권은 賃貸借契約에 발생한 채권으로서 賃借물에 관하여 발생한 채권이 아니므로 유치권을 인정하지 않는다. (異說없음, 金증漢 物權法 123面 物權法 408面, 註釋民法″司法行政″563面등 大判 1960·9·29· 92민상229) 그러나 유치권 성립의 限界를 보증금과 賃貸借契約의 밀접성에 입각하여 「同一한 생활관계」에서 생기는 것으로 이해하면 보증금반환청구권과 임차물반환청구권의 견련관계는 인정되고 임차물의 유치권은 성립된다. (日本의 경우, 下級審判決에서 인정 東京地判 昭 54·4·17 下民集776東京地判, 昭34·11·4判示209―15, BGB556는 土地賃借人의 자기 請求權으로 인하여 留置權을 가지지 아니한다라고 규정) 賃借人 A의 立場에서 賃借物에 대하여 유치권을 행사하게 된다. 그러므로 A는 擇一的으로 建物明渡에 대한 同時이행抗辯權 혹은 留置權의 주장에 따라 그유치권이 반사적 효과로서 保證金의 인도를 거절할 수도있을 것이다. (異說없다) 留置權의 成立에 관한 제한적 理解로 인하여 동시이행 항변권을 A가 행사한다하여도 결과는 同一하다. 이러한 同時履行抗辯權 認定의 本件은 保證金請求權의 賃借目的物에 대한 牽聯關係를 가저오는 기초가 된다. 이로 인하여 留置權成立의 理論에도 牽聯性의 확대가 요청된다. (3) 保證金반환채무와 賃借物返還義務는 同時履行의 관계가 있다고 보는 입장은 극히 少數이며 (최식교수 債權各論174面)判例는 이를 인정하였다가 (大判1957·7·11 4290 民上183 大判1962·2·15 4294 民上837)다시 否定하는 입장(1962·3·29 4294 民上 939 )과 다시 本件에서 인정 한것이다. 本件의 내용은 종래의 判例를 폐기한것 뿐아니다. 다음 몇가지 시사점에서 未來豫見的 先導的 가치가 있는 것으로 본다. ▲所有權者보다 不動産賃借人保護를 기한 것이다. 賃借人의 보증금반환청구권과 賃借目的物에 있어 牽聯관계를 인정함으로써 賃借人은 실제자기債權을 보호하는 先取特權을 부여 받게 된다. 이처럼 法定 우선채권자를 만든다는 것은 所有者設定者第3債權者등에 利害關係가 크기 때문에 매우 바람직 하지 못하다. 그러나 外國과같은 宅地住宅의 保護法은 물론 借地 借家人 보호의 特別규정이 없는 입장에서 不動産賃借權者를 보호하고 住居 住宅政策에 도움을 제공할 것이다. ▲保證金의 性質變化와 慣行에 부합된다. 從來에 賃借契約上의 保證金은 前說한것 처럼 賃貸人債權의 擔保作用에서 賃貸人의 投資(資本形成) 參考에 따른 金融提供의 役割을 하고 있다. 그렇다면 保證金契約은 賃貸借와 別途의 것이 아니고 그 一體로써 성질을 가지며, 한편 賃貸借에 있어 賃借人의 保證金返還確保를 특별히 擔保物權保護를 취할 필요에 의하여 本件이 인정되었다. 이러한 意味에서 마치 傳貰權者가 傳貰金의 返還과 그不動産의 同時履行을 인정하고 있는것 처럼 (317조·336조)登記없는 賃借人의 保證金回收를 확보하게 한것이다.
1977-11-21
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